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徐昕:私力救濟與公力救濟的交錯——一個法理的闡釋

發(fā)布時間:2020-06-04 來源: 散文精選 點擊:

  

  內(nèi)容提要:本文挑戰(zhàn)了私力救濟與公力救濟關(guān)系的流行觀念,提出兩者之間關(guān)系密切、交錯互動,并從其相互影響和相互轉(zhuǎn)化等方面作了詳盡闡述,對公力救濟、司法以及法治諸問題提供了一個全新的視角。

  關(guān)鍵詞:私力救濟 公力救濟 交錯互動

  

  法律實證主義認為公力救濟、私力救濟[1]涇渭分明,但實際上兩者并非截然對立,其劃分在相當程度上只是認識中建構(gòu)起來的“理想類型”,兩者關(guān)系密切,交錯互動。在承認區(qū)別的前提下,其關(guān)聯(lián)可概括為:第一,私力救濟是最悠久的糾紛解決方式,公力救濟產(chǎn)生于私力救濟的夾縫中,從私力救濟到公力救濟演變是一個漫長而交錯的過程。兩者長期并存,既對立沖突,也交錯互補。第二,你中有我,我中有你,私力救濟在法律的陰影下,在法律和公力救濟中也有私力救濟的影子,私力救濟中有“公力”因素,公力救濟中有“私力”因素,其間存在一種融合兩者特征的社會型救濟,如調(diào)解和仲裁。第三,兩者相互轉(zhuǎn)化,一方面是私力救濟的法律化,許多私力救濟逐漸被納入法律框架,另一方面是公力救濟的私人化,本由國家壟斷的司法存在私人化現(xiàn)象。本文從復(fù)雜性范式的方法論入手,試圖揭示兩者之間復(fù)雜的交錯互動過程。

  

  一、私力救濟中“公力”因素

  

  私力救濟通常被看作司法外行為,但它決非純粹的私人行動與法律毫無關(guān)聯(lián)。許多情況下當事人基于法律背景知識而實行私力救濟。人們尋求私力救濟時還會訴諸各種規(guī)范,包括道德和法律規(guī)范。我調(diào)查的收債人陳鴻強在收債時除憑借實力和虛張聲勢外,還運用正統(tǒng)性資源。[2]私力救濟是當事人不通過法律程序依私人力量解決糾紛,但在這一過程中,私人卻會有意無意借助法律的力量,如通過訴諸有關(guān)欠債還錢的法律規(guī)定(盡管不知哪部法律、哪條哪款如此規(guī)定,但肯定有這樣的規(guī)定)而強化自身力量,最終實現(xiàn)權(quán)利救濟之目的?梢,法律不僅抑制私力救濟,也被作為一種知識運用于私力救濟中。這種私人對公權(quán)力的運用可視為國家權(quán)力的延伸。有人在評論蘇力對法律規(guī)避的分析[3]時,

  自然聯(lián)想到福柯的權(quán)力觀,一種將知識、彌散的權(quán)力和權(quán)力的使用技術(shù)和策略雜揉在一起的權(quán)力的微觀物理學(xué)……這種彌散的微觀權(quán)力并不是要解構(gòu)國家的權(quán)力存在,毋寧是使我們認識到國家行使權(quán)力的策略與技術(shù),以及在知識與權(quán)力的相互勾結(jié)與合謀中,國家仍然是一個重要的角色。[4]

  不論私力救濟者是否意識到,一個強大的國家都站在他背后,其行動隨時可能受國家評價——包括消極和非消極評價(放任、默認或許可)。當然,國家對私力救濟的消極評價只在一定條件下啟動,如出現(xiàn)“問題”時。理性人“走自己的路”,但也注意外在評價,并追求積極評價,回避消極評價,尤其當評判者是國家時。故實行私力救濟時,當事人會盡可能與國家意志重疊。而由于擔心國家介入和懲罰,當事人在選擇私力救濟前常常會瞻前顧后,盡管存在一時沖動的私力救濟現(xiàn)象(沖動后面對國家可能的消極評價還可能膽戰(zhàn)心驚),但除少數(shù)風險偏好者外,完全不顧慮國家干預(yù)的私力救濟者畢竟不多。法律規(guī)則實際上影響人們行動,私力救濟總是在法律陰影之下的救濟,無論如何,它無法也無意擺脫國家的影子,盡管有時也會超出法律之外。即便私力救濟有非司法性(non-judicial),但它并非超越司法(extra-legal)而不停留在“法律的陰影”之下。[5]故有人聲稱,與其把私力救濟看作對法律的超越,勿寧將其視為恢恢法網(wǎng)(law"s seamless web)的一部分。[6]弗里德曼也說道,“當事者在自行解決糾紛時也總會顧及這樣一個事實,一旦本案被訴諸法庭,法院將會對此作出何種裁判。換言之,當事人是在‘法律的陰影’下,通過討價還價的方式解決糾紛!盵7]公力救濟客觀上成為私力救濟的背景,法院裁判是糾紛通過法律解決的標準答案,對訴訟結(jié)果的預(yù)測為私力救濟目標提供了參考和方向。對私力救濟的恰當把握要求從整個法律的背景出發(fā)。

  在國家陰影下的私力救濟,不同于沒有政府的社會之私力救濟。后者的確可能引發(fā)大規(guī)模暴力,導(dǎo)向“一切人反對一切人的戰(zhàn)爭”;
而前者卻因公力救濟的主導(dǎo)地位,逐漸演化出私力救濟對公力救濟的依附和補充。有人聲稱,私力救濟永遠擺脫不了作為“司法救濟”的侍女地位。[8]但侍女又當如何?或許更為“美麗和實用”,對個體來說,糾紛解決和權(quán)益保障是首要問題。私力救濟由私人自行主持正義,但公力救濟發(fā)達令其與理性結(jié)合,從而成長為有約束、有限度的私人行動,當事人即便實行私力救濟,通常也是有理、有利、有節(jié)的,因為國家在當事人頭頂,限制了私力救濟走向極端和暴力,拴住了這匹野馬的韁繩,制約著人們行動。因此禁止私力救濟,在法制初創(chuàng)時或許旨在矯正私力橫行之狀況,而在法制相對完備且國家公權(quán)強大的背景下就顯得有些多余了,因為私力救濟多在法律陰影下和國家掌握中,甚至國家還面臨過度壟斷可司法糾紛的問題。在此基礎(chǔ)上,當事人就不僅是自己利益最好的法官,還是自己利益最好的執(zhí)行者。

  我曾考察華南一個民間收債個案并以此切入私力救濟的研究:民間收債人陳鴻強自1989年開始收債,接受事務(wù)基本在法院受案范圍內(nèi),金額高至百萬小至幾千元,貨款、借款、租金糾紛占絕大部分,當事人一般在本地。陳不預(yù)收費用,追債成功后通常按實際追到金額四成收費。收債結(jié)果,和解終結(jié)占70%以上,強制收債低于5%,無法追收占25%。陳對業(yè)務(wù)有選擇性,從不亂來,實施收債也有一定規(guī)則,以磋商為主,如威懾不起作用,則選擇放棄。14年來陳收債近300宗,既沒有受到國家干預(yù),也未遭報復(fù)。[9]陳鴻強民間收債沒有也不會還不敢侵犯他方合法權(quán)益,至少基于如下因素:

  第一,法律威懾超過利益驅(qū)動。陳鴻強十分清楚,若以傳媒披露的綁架、非法拘禁等武力手段追債,很可能受到法律制裁,為個案利益冒喪失人身自由之風險不值得。少數(shù)人以激進手段追債,甚至演變?yōu)楹谏鐣M織,雖可能(?)[10]有更多業(yè)務(wù)、更大利益,但國家一旦知道必定會干預(yù),故運作成本和風險反而更高,顯然是一種短期行為和“自殺性”行動,不符合經(jīng)濟邏輯。事實上,法律陰影下的大部分收債人多在法律邊緣行走,而盡可能不觸及雷區(qū)。理性人不會選擇于己不利的行動,陳鴻強、李秋忠、楊力,他們的討債行為明顯體現(xiàn)出國家的影子。

  第二,業(yè)務(wù)長遠促成行動自律。采取激烈手段追債或許短期內(nèi)可能令收益上升,但長遠來說顯然不利。一是可能因法律制裁而“發(fā)財未競身先死”;
二是和氣生財理念亦適用于民間收債;
三是收債職業(yè)可長遠從事,但只能細水長流,因現(xiàn)行法不允許其 “規(guī)模經(jīng)營”;
四是債權(quán)人偏好安寧,是且只是想追債,并不希望“問題化”,理性人依本性皆不愿卷入激烈沖突。

  第三,自保思想導(dǎo)致行為約束。國人多小心謹慎,故行動趨于保守,因為若行為過分,則可能遭致報復(fù)或國家干預(yù)。這對陳尤其突出,因為他缺乏足夠強大的實力,無法真正與人激烈爭斗。他與債務(wù)人之間信息不對稱:一方面,陳身份神秘有助于順利執(zhí)行收債事務(wù),對方“誤以為”他實力強大;
另一方面,陳也不知對方根底深淺,輕舉妄動是不明智的,與其冒險不如保守,“打得贏就打,打不贏就撤”。許多收債人初看似乎是一幫烏合之眾,無知粗俗野蠻,但事實上他們也有自己獨特的知識體系和戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。就委托人來說,通常也是能追就追,追不到也不必勉強,若非生死攸關(guān)的利益之爭,債權(quán)人通常不會冒太大風險(冒險偏好因人而異,有人天生愿意冒險,但多數(shù)人厭惡風險)。人因理性而自保,因自保而拘束。

  

  二、公力救濟中“私力”因素

  

  公力救濟中“私力”因素,[11]首先體現(xiàn)在公力救濟中私力的運用。公力救濟是私人武力的強制替代物,但“武力本身并非完全游離于裁決之外!盵12]公力救濟并非純粹“大公無私”,司法運作受各種因素制約或干預(yù),司法獨立是有限度的,[13]甚至司法過程本身并不排斥私人的作用。在現(xiàn)代司法體系中,流淌著私力的“血液”。

  其次,私力救濟在公力救濟的陰影下,公力救濟也在私力救濟的陰影中,如當事人訴訟中交涉等私人力量可能影響法院裁判。沒有公力約束的私力救濟不免走向野性,沒有私力支撐的公力救濟難免顯得空洞。是法律陰影下的交易,還是交易陰影下的審判,美國法社會學(xué)者曾有過爭論。有人主張,離婚當事人雙方在法律的陰影下交易,同時受制于法律規(guī)定的確定性、法院判決的可預(yù)測性和當事人的風險偏好程度。[14]也有人認為,非正式解決方法并非選擇結(jié)果,而是各種壓力之產(chǎn)物,包括財產(chǎn)、社會和感情壓力。法院正式解決往往是非正式解決辦法的重復(fù),法官可能追隨雙方非正式交易中遵循的模式。故法律陰影的影響不應(yīng)過高估計,而是“非正式交易陰影下的審判”。[15]事實上,兩者影響是相互的。

  這種互動對人們行動選擇的影響也是雙向的:有人為規(guī)避公力救濟而實施私力救濟,也有人為逃避私力救濟而訴諸公力救濟。前者如,在云南金平縣十里村鄉(xiāng)平安寨,

  E偷竊被發(fā)現(xiàn),因是慣偷,這次徹底惹惱了村民。E被抓回當天夜里,被數(shù)十村民拖到學(xué)校操場,眾人拳打腳踢用石頭砸,E喪命。村干部請派出所和村公所有關(guān)人員參加村民大會,村民一致要求對E同伙每人處1000元罰款,經(jīng)請求改為每人800元,派出所和村公所同意。派出所無法查清誰組織這場血案,但有一點可肯定:村干部不在場,且自始自終未參與事件。

  村民選擇私力救濟并非因為愚味,恰恰是其規(guī)避法律的結(jié)果。因為報案只能被 “關(guān)幾天,罰幾百元”,很快會出來,即公力救濟無法對嚴重偷盜現(xiàn)象、尤其是慣偷給予有效打擊,故村民“創(chuàng)制”私刑對E實施嚴厲制裁。[16]后者如,該寨村民F偷同村G的牛被抓,G向F強要5000元錢作為處罰,F(xiàn)無法承受而主動報案,派出所對F罰款200元。盡管該地習(xí)慣法以私力救濟為特征,但公力救濟卻是無法回避的強大背景,F(xiàn)在違法后主動報案是因為他知道派出所對偷盜者的處理結(jié)果,故在私力救濟更嚴重威懾下寧愿選擇國家制裁,而一旦選擇,私力救濟通常就受制于公力救濟。[17]

  最后,放寬視野,私力救濟長期存在還影響正式的法律制度,許多法律規(guī)則是在利益與實力此消彼長的交易和博弈中逐步形成的。國家一方面通過法律實現(xiàn)私力救濟的社會控制,另一方面私力救濟也促進法律發(fā)展。例如,通過私力救濟的補充,實現(xiàn)實體正義對程序正義結(jié)果的矯正;
促使?jié)撛诩m紛外在化,增加對法律的需求,提供法律發(fā)展的契機;
作為法制狀況的“睛雨表”,私力救濟有評價法律制度和社會秩序之功能,從而促進對法律的反思、完善、以及公力救濟機制的改進。

  (一)公力救濟中來自私人的強力

  公力救濟中來自私人的強力,可能影響司法(包括積極影響[18]和消極影響),也可能是對司法的反抗。這種強力可能來自當事人(見如下三個案例),也可能來自其他人。明松陵諸生張士柏死,妻陳氏秀麗,周洪劫持家中,陳氏格斗三日僥幸逃脫?h令章某受賄對陳氏施酷刑,巡按御史路振飛恰在松江,陳氏訴冤后公堂飲刃自盡,后周洪等被鞭笞處死。[19]公堂剖腹,即對公力救濟失望而尋求私力救濟。當今社會有許多類似私力與公力交錯現(xiàn)象:當事人在法院或法官前自殺、[20]自焚[21];
有人宣稱要自殺或殺人,以脅迫法官作出對其有利之裁判;
[22]有人聲稱到某地請愿或下跪,意圖通過私力威脅的政治化對法院施壓;
[23]有人在法庭向?qū)Ψ綕娏蛩幔?br>有人因不滿裁判毆打甚至殺害法官。其中,暴力抗法集中體現(xiàn)了私力對公力的反抗。就民事訴訟而言,暴力抗法主要表現(xiàn)在強制執(zhí)行中。我國當前執(zhí)行中暴力抗法現(xiàn)象嚴重,如浙江2001年1-8月發(fā)生暴力抗拒執(zhí)行事件53起,34名干警被打,4輛警車被砸,其中9起100人以上參與,4起達200人以上。[24]湖南1999年以來法院暴力抗法事件以年均9.35%幅度遞增,2001年增至111件,抗法者有公民、法人和其他組織也有黨政領(lǐng)導(dǎo),有被執(zhí)行人也有申請執(zhí)行人,有負法定協(xié)助義務(wù)的單位和個人也有被執(zhí)行人親友、不明真相的群眾和少數(shù)趁機搗亂者,查處難度大,調(diào)查的144起暴力抗法事件48%得不到及時處理。[25]

  [案例一] 廣東東門某人100余萬財產(chǎn)被侵占,借債訴訟。最初法官明顯偏向?qū)Ψ,情急之下他準備炸藥包,打算被判敗訴時與對方和法官同歸于盡,律師竭力阻攔并告知法官。后法官作出公正判決,該結(jié)果很大程度上源于當事人聲稱武力報復(fù)的壓力。[26]

  [案例二] W市輪船公司Y船廠訴H區(qū)日雜公司房屋租賃案[27]

  訴爭租賃樓房系1979年原告建造,(點擊此處閱讀下一頁)

  政府安排被告租用。1999年原告以租金太低和被告轉(zhuǎn)租為由訴請解除合同。被告辯稱:該租賃屬行政行為,不歸法院管轄;
租賃無期限;
未轉(zhuǎn)租。為獲有利裁決,被告實施了一系列以私力影響公力的行動,例如:(1)1999年9月18日以被告全體職工名義向法院提交“請愿書”,表明雙方發(fā)生激烈沖突,原告動用干警搬東西進房并揚言職工來鬧事。

(2) 同年9月30日,被告向法院提交陽土黨發(fā)(1999)4號文“告急”,稱原告職工干預(yù)被告正當經(jīng)營,指出“我公司的200多名職工多次要求到市、區(qū)政府討說法,我們正在做疏導(dǎo)工作,但這畢竟是有限度的! (3)同年11月17日,向法院提交陽土黨發(fā)(1999)6號文“緊急報告”,表明租賃房屋系“公司200多名職工賴以生存的命根子”。最后,法院參考市政府的意見以調(diào)解結(jié)案,維持租賃關(guān)系,適當提高租金。

  [案例三] W市琴臺汽車改裝二廠訴H區(qū)永豐鄉(xiāng)磨山村委員會侵權(quán)案[28]

  1986年8月原告與永豐鄉(xiāng)政府簽訂租賃合同,后原告與被告及永豐鄉(xiāng)積怨。1999年3月永豐鄉(xiāng)與被告簽訂租賃合同(“一女二嫁”)。原告因合同未到期不愿搬遷。4月12日被告組織村民拆除原告東圍墻,原告組織職工日夜看守。6月16日被告致函原告,“決定近日對其廠房拆除”。7月3日,被告組織村民300余人將原告工廠拆除。7月5日原告起訴要求賠償105萬元,經(jīng)調(diào)解被告同意賠償9萬,原告撤訴。2000年6月6日原告重新起訴,法院判被告賠償264569元。被告上訴,理由是其非本案適格當事人,拆除系區(qū)鄉(xiāng)兩級政府指示。高院維持原判。

 。ǘ┕珯(quán)力機關(guān)施加的私刑[29]

  行使公權(quán)力的人也可能運用私力,典型例子是公權(quán)力機關(guān)施加的私刑。私刑的概念并不限于私人,還包括司法和其他公權(quán)力機關(guān)超越職權(quán)或濫用權(quán)力施加的私刑,如非法拘禁、非法搜查、刑訊逼供、暴力取證、體罰虐待被監(jiān)管人員等。超越職權(quán),指公權(quán)力機關(guān)采取的強制措施超越職權(quán)范圍,如鄉(xiāng)干部將違反計劃生育政策的農(nóng)民關(guān)押或游街,工商干部拘留無照經(jīng)營的個體戶。公權(quán)力機關(guān)即便依法行使職權(quán),也不得濫用,如司法機關(guān)限制人身自由須經(jīng)法定程序,即便對犯罪嫌疑人也不得刑訊逼供。

  公權(quán)力機關(guān)施加的私刑以刑訊逼供最為典型,即偵查、司法人員對嫌疑人采用肉刑、變相肉刑或精神折磨等非法手段逼取口供的行為。在古代,口供被視為刑事案件最重要的證據(jù)。中國有“斷罪必取輸服供詞”和“無供不錄案”的說法,犯人不簽字畫押,案件無法了結(jié)。中世紀歐洲實行法定證據(jù)制度,口供為“證據(jù)之王”。長期以來,刑訊逼供視為通過司法發(fā)現(xiàn)事實真相的重要手段。“在拷問中,痛苦、較量和真理是聯(lián)系在一起的。它們共同對受刑者的肉體起作用。通過拷問尋求事實真相當然是一種獲得證據(jù)的途徑,其目的在于獲得最重要的證據(jù)——犯罪者的供認!盵30]刑訊逼供的大量運用導(dǎo)致酷刑技術(shù)的興起。?略氈旅鑼懥藲W洲的酷刑,[31]在他看來,“在現(xiàn)代刑事司法體系中存留著‘酷刑’的痕跡。這種痕跡從未完全抹掉,而是逐漸被非肉體刑罰體系包裹起來!盵32]德國人賴德爾對死刑技術(shù)的描繪令人震驚。[33]酷刑在中國是一項精致的技術(shù),直到幾十年前中國人還在死刑技術(shù)上不斷創(chuàng)新,文革時暴力和私刑興盛,[34]最近的例子,諸如山西嵐縣公安局干警對李綠松刑訊逼供制造的割舌案。[35]

  現(xiàn)代法制禁止公權(quán)力機關(guān)施加私刑。1988年中國加入《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》,并有一系列立法[36]和執(zhí)法保障。但實踐中刑訊逼供等私刑現(xiàn)象仍屢見不鮮。最突出的是警察動用私刑,不僅我國情況嚴重,[37]港澳臺也時有報道,[38]還是一個世界性問題。檢察機關(guān)、[39]監(jiān)獄等司法機關(guān),以及紀委、[40]黨政等其他公共機關(guān)亦有施加私刑的現(xiàn)象,甚至還有法官在訴訟過程中暴打當事人。[41]

 。ㄈ┧痉ǜ瘮

  司法腐敗即當事人以各種方式勾兌法官,法官以特定形式為當事人提供“服務(wù)”,實為私力對公力救濟的不當影響,體現(xiàn)了公力與私力的交錯。當前制度約束嚴重缺位,當事人為勝訴法官為尋租很容易達成交易!皺(quán)力導(dǎo)致腐敗,絕對權(quán)力導(dǎo)致絕對腐敗!盵42]因司法救濟的終局性,當事人為獲有利裁決,會試圖盡一切可能搞掂法官。故即便在公力救濟中,私力的作用仍十分巨大,裁判結(jié)果一定程度上是公力與私力交互影響的產(chǎn)物。私力對司法腐蝕,令司法的正當性成為問題。如國民無法通過司法實現(xiàn)正義,則可能訴諸私力救濟尋求正義。當前司法腐敗嚴重,司法是社會正義的最后防線,在各種腐敗中其危害最大,故清除司法腐敗、實現(xiàn)司法公正成為社會焦點。

  (四)以監(jiān)督司法的名義干預(yù)司法

  司法獨立的重要性不容質(zhì)疑,但司法權(quán)同樣需要監(jiān)督。在現(xiàn)行政治框架下,人大是國家權(quán)力機關(guān),代表人民行使國家權(quán)力,下設(shè) “一府兩院”,政府行使行政權(quán),法院行使審判權(quán),檢察院行使法律監(jiān)督權(quán),審判權(quán)受人大和檢察監(jiān)督。此外,還有社會、新聞、法院內(nèi)部監(jiān)督等。社會監(jiān)督即群眾監(jiān)督,而所謂“公意”經(jīng)常來自部分人的意志,易受操控。新聞監(jiān)督可促進司法公正,但因媒體追求賣點、[43]對事實了解不全面、法律知識缺乏等原因也可能誤導(dǎo)、濫用、甚至不乏新聞腐敗,故也可能損害司法獨立。[44]新聞腐敗對司法的干預(yù)顯然構(gòu)成私力對公力救濟的影響。人大個案監(jiān)督一方面有助于制約司法不公,另一方面也易造成對司法的干預(yù),尤其是監(jiān)督者可能受利益影響。檢察監(jiān)督與此類似。法院內(nèi)部監(jiān)督雖不損害司法的外部獨立,但法院的行政化體制也嚴重影響司法獨立。

  監(jiān)督不同于干預(yù),但卻可能干預(yù)。所謂既加強監(jiān)督又不干預(yù)司法,在實踐中不但模糊且難以操作。特別是監(jiān)督權(quán)由個人行使,且監(jiān)督不可能無休止推演下去,誰來監(jiān)督監(jiān)督者呢?故監(jiān)督權(quán)也可能導(dǎo)向腐敗。在以監(jiān)督司法名義干預(yù)司法的現(xiàn)象中,有一部分屬私力對公力救濟的影響。當前我國干預(yù)司法的狀況不容忽視,甚至出現(xiàn)法官無法自保而訴諸私力救濟的現(xiàn)象。福建一法官面對干預(yù)曾在網(wǎng)上發(fā)表“私力救濟宣言”,[45]展示了司法的尷尬困境:

  參加訴訟須知(法外篇)

  你有權(quán)通過一切正當法律程序?qū)Ρ痉ü偎械陌讣暝V你想表達的任何理由。但如果你欲對本法官及其親屬的生命健康權(quán)、名譽權(quán)以及其他合法權(quán)益進行侵害,那么本法官表達如下觀點:……

  五、如果你使用“盤外招”,那么——

  1、全面釋放本法官被自律鎖住的“流氓習(xí)氣”和全部能量;

  2、不向任何權(quán)勢屈服,如官僚、黑社會等。

  3、以私力救濟為主,堅決捍衛(wèi)法官自身的合法權(quán)益;
陰謀陽謀、黑道白道并用,兇狠地、強烈地、堅決地不惜一切代價和手段實施同態(tài)復(fù)仇。

  六、面對邪惡,本法官的態(tài)度:無毒不丈夫,除惡務(wù)盡。

  七、本法官不相信官僚機構(gòu)及其官僚們,它們就象相撲運動員,反應(yīng)遲頓、動作遲緩,并富有明哲保身的偽劣政治家風范;
不寄希望于公力救濟,機智而堅定地進行自我保護,那種“相信組織、依靠組織”的幼稚說教,只能打動25年之前還是中學(xué)生的本法官!

  九、從本法官堅定地以私力救濟方式實施自我保護中,你有權(quán)認為司法制度已到了不改革不足以維系的臨界點。[46]

 。ㄎ澹┓ㄔ赫{(diào)解與訴訟和解

  法院調(diào)解與訴訟和解作為合意的糾紛解決方式,衍生于當事人處分原則,體現(xiàn)了公權(quán)對私權(quán)的尊重,它們既有公力作用,也有私力推動,公力甚至可促成“私了”,故可視為公力救濟中“私力”的因素。在司法救濟的框架下,當事人解決糾紛的私人力量也得到充分運用。法院調(diào)解,公力相對占主導(dǎo)地位;
訴訟和解,私力作用更大些。這一視角使我們發(fā)現(xiàn),司法過程決非完全由法院主導(dǎo),而是法院、當事人、其他訴訟參與人相互影響的互動過程。故司法不僅解決糾紛,還成為“私了”的背景。倫波特曾歸納法院糾紛解決的作用:(1)對私下解紛產(chǎn)生影響;
(2)認可私下解決結(jié)果,并保證當事人服從;
(3)作為當事人正式解決糾紛的成本,使私下解紛可能性增加;
(4)為當事人提供了解對方主張的方法,增加私下解紛的可能性;
(5)法院人員作為促使糾紛合理解決的中介者而行動;
(6)適當引導(dǎo)當事人合理解決分歧;
(7)當事人不滿時依審判解決。格蘭特甚至提出,“法院的主要貢獻是為了私人的、公共的場所中所產(chǎn)生的交涉和秩序,提供規(guī)范的和程序的背景!狈ㄔ翰粌H裁判案件,且“傳遞裁決糾紛的規(guī)則信息,也可以傳遞有關(guān)可能的救濟、取得成果的困難程序、確定性和成本的信息!盵47]

 。┺q訴交易

  辯訴交易可視為公力救濟框架下私的“交涉”,指被告與檢察官達成協(xié)議,被告自愿承認指控罪名、犯罪事實,檢察官相應(yīng)保證對被告降格、減少指控或提請法官從輕、減輕處罰,法官依協(xié)議快速結(jié)案。19世紀初,辯訴交易發(fā)端于美國馬薩諸塞州,當時僅限于謀殺案和酒類經(jīng)營案,經(jīng)近二百年發(fā)展已成為美國刑事司法的重要制度,90%以上刑事案件依辯訴交易程序處理。[48]1970年美國聯(lián)邦最高法院在布雷迪訴聯(lián)邦案正式確認了其合法性,在圣多貝訴紐約州案中,最高法院把辯訴交易說成“司法管理的一個基本因素”,如能被正確適用,就應(yīng)鼓勵。[49]1974年修訂的《聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則》第4章第11條明確了辯訴交易程序。辯訴交易有優(yōu)勢也有缺點。優(yōu)點如:簡化訴訟程序、提高辦案效率、節(jié)省國家資源和當事人訴訟成本;
促進被告矯正和回歸社會;
減少真正罪犯被法院判決無罪的風險;
避免正式審判對被告人、被害人及家屬的負面影響。缺點如:有損法律的嚴肅性和社會正義;
很可能忽視被害人利益;
違背無罪推定原則,可能侵犯被告人權(quán)利;
破壞對抗制訴訟模式;
可能助長檢察官擅權(quán)和懶惰,掩蓋事件真相。我國司法實踐已出現(xiàn)辯訴交易,[50]但應(yīng)否移植爭論激烈,事實上辯訴交易的存廢之爭在美國也長期存在。從效率、合意和自治角度來看,我對移植持肯定態(tài)度。

  

  三、社會型救濟:在公力救濟與私力救濟之間

  

  在公力救濟與私力救濟之間有一種融合了兩者特征的社會型救濟,如調(diào)解、仲裁,它們既有“私力”因素,也有“公力”因素。

 。ㄒ唬┱{(diào)解

  調(diào)解指在中立第三者調(diào)停下,當事人協(xié)商解決糾紛。調(diào)解、仲裁和訴訟皆有中立第三者參與糾紛解決,其中調(diào)解的權(quán)威性最低,法律性最弱。調(diào)解本質(zhì)上仍是當事人合意解決糾紛,故當事人“私力”因素占主要方面。而既然中立第三者介入,故調(diào)解也有一定的社會性,并因調(diào)解組織不同具有不同程度的“公力”性質(zhì)。法院調(diào)解和行政調(diào)解“公力”性較強,但民間調(diào)解也不完全屬私域范疇。民間調(diào)解指非官方組織或私人主持的調(diào)解,如親朋、律師調(diào)解、企業(yè)對員工糾紛的調(diào)解。有些調(diào)解組織雖屬民間性質(zhì),但也有一定“公力”因素,如人民調(diào)解、社區(qū)調(diào)解[51]。糾紛即便系屬于訴訟程序,民間調(diào)解也可以且經(jīng)常同時進行。人民調(diào)解是我國群眾自我管理自我約束自我服務(wù)的一種解紛息爭的有效制度。[52]2002年11月1日,司法部《人民調(diào)解工作若干規(guī)定》和高法《關(guān)于審理涉及人民調(diào)解協(xié)議民事案件的若干規(guī)定》施行。經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成的有民事權(quán)利義務(wù)內(nèi)容,并由雙方當事人簽字或蓋章的調(diào)解協(xié)議,具有民事合同性質(zhì),當事人不得擅自變更或解除。這實現(xiàn)了人民調(diào)解和訴訟制度的對接,可視為當事人合意解決糾紛程序的制度化。人民調(diào)解制度從側(cè)重于“私力”因素,轉(zhuǎn)向“公力”因素的進一步強化。

  (二)仲裁

  仲裁指雙方當事人在糾紛發(fā)生前后達成協(xié)議,自愿將糾紛交由其共同選定的第三者審理,并約定雙方有義務(wù)履行裁決的糾紛解決制度,具有自愿性、靈活性、保密性、專業(yè)性、快捷性、經(jīng)濟性、獨立性等特征。仲裁被視為一種“私設(shè)/法裁判,或私設(shè)/人法院”,[53]它介于私力救濟與公力救濟之間,具有“公力”(司法)和“私力”(自治)雙重性質(zhì)。

  對此有必要論及仲裁的性質(zhì),主要有四種學(xué)說:[54]一是契約說,仲裁由當事人合意創(chuàng)立,效力源于“契約須遵守”原則,而非來自國家強制;
二是司法權(quán)說,仲裁權(quán)和仲裁效力源于國家授權(quán),是國家司法權(quán)的讓與;
三是自治說,仲裁是一種獨立的自治體系,其遵守和履行源于商人習(xí)慣法;
四是混合說,仲裁有司法和契約雙重性質(zhì)。[55]霍爾1952年系統(tǒng)闡述了這一理論,仲裁是“一種混合的特殊司法制度。它源于當事人的協(xié)議,并從私法中獲取司法效力”。1957年國際法協(xié)會在阿姆斯特丹通過的決議采納這一觀點。[56]我認為,關(guān)于仲裁的性質(zhì)——實質(zhì)上聚焦于司法與仲裁的關(guān)系——其實并無實質(zhì)分歧。契約說與自治說本質(zhì)上一致,因為仲裁的自治性包括當事人合意啟動仲裁程序(契約說),(點擊此處閱讀下一頁)

  還體現(xiàn)在當事人可協(xié)議約定仲裁規(guī)則,自行選擇仲裁地點、仲裁機構(gòu)、仲裁庭組成人員,以及仲裁庭獨立裁決和一裁終局等。司法權(quán)說強調(diào)司法監(jiān)督,契約說與自治說強調(diào)自治,混合說不過采取折衷觀點。而學(xué)術(shù)研究的“中庸之道”其實是一種普遍運用的策略,大多數(shù)情況下中間道路不可避免,盡管偏激可創(chuàng)造注意力經(jīng)濟。從歷史視角來看,司法與仲裁的關(guān)系大致經(jīng)歷三階段:不干預(yù)、過度干預(yù)、適度監(jiān)督,故仲裁的性質(zhì)實際上在不斷變動!爸俨玫暮贤c司法因素存在于各國的法律制度中,但它們在結(jié)合上卻存在很大的區(qū)別:有時合同因素占上風,例如在西班牙和意大利;
但在其他國家的法律制度中,特別是英國,司法因素起著主導(dǎo)作用!盵57]仲裁的超國家性盡管現(xiàn)在無法想像,但歷史上卻客觀存在。最初仲裁完全是自治性的,后公權(quán)力逐漸介入導(dǎo)致現(xiàn)在的雙重性。

 。ㄈ┐嫘约m紛解決機制(ADR)

  ADR泛指非訴訟糾紛解決方式。[58]狹義的ADR不包括仲裁和行政機關(guān)的準司法糾紛解決,并區(qū)別于一般組織或行政機構(gòu)的管理性職能性活動、以及行政機關(guān)附帶性糾紛解決工作,也不同于單方面的問題解決,如信訪、申訴。ADR形式多樣,其特征大致有:(1)替代性,對審判的代替;
(2)選擇性,依當事人自主合意和選擇而啟動;
(3)通過促成當事人妥協(xié)與和解來解決糾紛。其優(yōu)點有:(1)充分發(fā)揮作為中立調(diào)解人的專家意見在糾紛解決中的作用;
(2)以妥協(xié)而非對抗方式解決糾紛有利于維護長期關(guān)系;
(3)令當事人有更多機會和可能參加糾紛解決;
(4)保守個人隱私和商業(yè)秘密;
(5)當法律規(guī)范相對滯后時,提供一種靈活的糾紛解決程序;
(6)允許當事人依自主和自律原則選擇適用的行為規(guī)范;
(7)經(jīng)當事人理性協(xié)商和妥協(xié)可能兩贏。[59]一般認為,ADR須有第三者參加,以此區(qū)別于純粹的“私了”,但它也有“公力”與“私力”雙重因素:

  這些代替性糾紛解決方式并非完全的“自力救濟”,通常是以基本的法律規(guī)范或社會規(guī)范作為其基準的。但是,根據(jù)與審判和判決之關(guān)系的遠近和強制性的大小,其中“公”與“私”的色彩有相當大的差別,其性質(zhì)分別屬于由第三者主持的自治性的“私了”、共同體內(nèi)部的“半公了”、直至行政機關(guān)主持的、或法院附設(shè)的“準司法”的性質(zhì)。[60]

  

  四、公力救濟的私人化

  

  私人執(zhí)法現(xiàn)象長久以來存在,近幾十年來美國等國家又出現(xiàn)公力救濟私人化現(xiàn)象。

 。ㄒ唬┍O(jiān)獄的私有化

  監(jiān)獄是懲罰和矯正犯罪的場所,是國家強制力的集中體現(xiàn)。早在北美殖民時期美國已有私人監(jiān)獄,只是20世紀中葉出現(xiàn)一系列問題而使政府重掌監(jiān)獄經(jīng)營管理權(quán)。近幾十年來美國監(jiān)獄人滿為患,1980年代初私營監(jiān)獄復(fù)興。私人監(jiān)獄最初只是替移民局看管暫時拘留的非法移民。1984年美國監(jiān)管公司與政府簽訂第一個代政府監(jiān)管犯人和在押人員的合同,目前美國30多個州及聯(lián)邦政府與私人監(jiān)管公司簽訂代管犯人協(xié)議,全國私人監(jiān)獄185個,至2001年7月私人監(jiān)獄關(guān)押28.5萬人。英國、澳大利亞、加拿大、南非、韓國等也有私人監(jiān)獄。私人監(jiān)獄以營利為目的,承包、籌資、建造和管理監(jiān)獄和拘留所,與政府簽約,運送、收容和管理各種犯人,甚至治療管理精神病人。還有專門關(guān)押重罪犯人的高技術(shù)監(jiān)獄,電子監(jiān)控的無墻/家庭監(jiān)獄等。私人監(jiān)獄條件比政府監(jiān)獄好,并不斷改進管理,采用新興技術(shù),注重犯人培訓(xùn),犯人逃跑率和重新犯罪率都比政府監(jiān)獄低。[61]

 。ǘ┧饺司

  私人警察在一些西方國家長期存在,F(xiàn)代國家供給的治安服務(wù)不足,加上對治安服務(wù)需求數(shù)量和質(zhì)量上升,導(dǎo)致私人警察業(yè)興旺。2000 年美國保安業(yè)營業(yè)額超過 1000 億美元。私人警察是治安執(zhí)法的重要力量,美國現(xiàn)有私人警察 160余萬,是公共警察 3 倍。私人警察多為退休警察、退役軍人,還有兼職警察——工作日在警局值班,其他時間任私人警察。私人警察也穿戴制服,攜帶裝備。美國許多企業(yè)、[62]超市、體育場館、娛樂場所、住宅區(qū)等雇用了私人警察。加拿大1989年全國約有3萬警察,而私人警察有5萬多。私人偵探、私人保鏢亦屬私人警察范疇,最近又出現(xiàn)“私人捕快”,依政府通輯令捉拿案犯并領(lǐng)取高額賞金。依案件難易程度,每抓獲一名案犯可獲數(shù)千至數(shù)萬美元酬金,若抓獲取保后逃跑的案犯還可獲該犯交納的部分保證金。美國的罪犯更懼怕私人捕快而不太怕公共警察。因為最高法院曾于1873年確立規(guī)則,賦予私人捕快比警察更大的權(quán)力,他們可在各州邊界外追捕罪犯,可無需批準闖入私宅,可在執(zhí)行任務(wù)時使用武力,可還擊擊斃對手。國家許可私人警察存在和發(fā)展,表明國家對治安和犯罪問題無能為力,在相當程度上默認私人的武力自衛(wèi),但這也一定程度導(dǎo)致私刑泛濫。

 。ㄈ┧饺朔ü

  ADR運動中出現(xiàn)了私人裁判(private judging)、私人法院和私人法官,如營利性私人糾紛解決事務(wù)所、聘請法官(rent-a-judge)。廣義的私人法官泛指與公共法官相對的糾紛解決者,仲裁也可納入這一框架理解。狹義的私人法官,指糾紛當事人共同聘請或“租用”一名私人法官審理案件,當事人與私人法官簽約承認其審理案件,并支付一定費用!八饺朔ü佟币话阌赏诵莘ü贀危煞ㄔ褐付ɑ虍斒氯藦拿麊沃羞x任,也可從私人糾紛解決事務(wù)所的前任法官或律師中選任。私人法官審理案件優(yōu)勢突出:一是當事人基于信任自由選擇法官;
二是迅速及時;
三是靈活方便,既可應(yīng)當事人要求按正式程序?qū)徖,亦可簡化審理,隨時隨地開庭;
四是若由法院附設(shè)的私人法官審理,裁決還具有拘束力,當事人可提起上訴,對生效判決可申請強制執(zhí)行。

  早在1872年美國加州就有一項法律,規(guī)定爭議當事人有權(quán)在他們可選擇的任何裁判者面前獲得充分的法庭聽審。1980年,加州法院積壓了7萬宗審前遲延平均超過50個月的案件。在此背景下,二位律師“重新發(fā)現(xiàn)”這一法律,找到一位退休法官裁判案件,按代理人費率支付報酬。供給與需求構(gòu)成司法市場,私人裁判正不斷發(fā)展。盡管一些州法視私人法官為仲裁,但它不同于傳統(tǒng)仲裁,如無仲裁條款不能進入仲裁程序,但可選擇私人裁判;
糾紛解決事務(wù)所積極提供裁判服務(wù)以獲取利潤,但仲裁須被動消極。[63]

  

  五、私力救濟的法律化

  

  私力救濟猶如蔓草,在實現(xiàn)私權(quán)時不免會張揚野性的正義。雖在一定條件一定范圍有一定合理性,但此種合理不應(yīng)夸大,它也確有諸多弊端,尤其是強力型私力救濟。如因無規(guī)范可循私力救濟可能隨心所欲,私人尋求正義可能導(dǎo)致非正義,可能導(dǎo)致敵意、激化矛盾、引發(fā)暴力,對民間收債、私人偵探等不加控制可能演化成黑社會等,故需施以控制。國家對私力救濟控制的過程,即私力救濟的法律化。

  比如,自助行為,就是典型的私力救濟法律化之例證。不少國家的法律和判例承認自助行為,如德國、瑞士、奧地利、法國、日本、英國、我國臺灣、澳門等。[64]我國幾個民法典草案或建議稿皆在侵權(quán)行為法編有關(guān)“抗辯事由”中規(guī)定了自助行為。全國人大常委會法工委草案第八編第三章第23條規(guī)定:“在自己的合法權(quán)益受到不法侵害,來不及請求有關(guān)部門介入的情況下,如果不采取措施以后就難以維護自己的合法權(quán)益的,權(quán)利人可以采取合理的自助措施,對侵權(quán)人的人身進行必要的限制或者對侵權(quán)人的財產(chǎn)進行扣留,但應(yīng)當及時通知有關(guān)部門。錯誤實施自助行為或者采取自助措施不當造成損害的,應(yīng)當承擔侵權(quán)責任!狈煽赏ㄟ^設(shè)定自助行為的性質(zhì)、要件、限度和后果來實現(xiàn)對它的控制。

  又如,占有人的私力救濟也為許多國家納入法律框架;
[65]自救行為納入法典規(guī)定的不多,[66]但許多國家法院通過判例視具體情形支持或反對自救行為;
我國交通事故“私了”的制度化;
[67]美國等國家刑事和解的制度化;
國際法上報復(fù)和交叉報復(fù)的規(guī)范化;
英國民事糾紛解決的訴前議定書制度[68]等。

  

  “私力救濟與公力救濟的交錯:一個法理的闡釋”,《法制與社會發(fā)展》2004年第4期

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  [1] 糾紛解決機制可分為公力救濟、私力救濟和社會型救濟。公力救濟,指國家機關(guān)依權(quán)利人請求運用公權(quán)力對被侵害權(quán)利實施救濟,包括司法救濟和行政救濟。私力救濟,指當事人認定權(quán)利遭受侵害,在沒有第三者以中立名義介入糾紛解決的情形下,不通過國家機關(guān)和法定程序,而依靠自身或私人力量,實現(xiàn)權(quán)利,解決糾紛,包括強制和交涉。社會型救濟包括調(diào)解、仲裁和部分ADR。參見徐昕:《論私力救濟》,清華大學(xué)博士學(xué)位論文,2003年。

  [2] 如見徐昕:《法律是否重要》,《社會學(xué)研究》2004年第1期。

  [3] 蘇力通過一“私了”案例論及當事人討價還價體現(xiàn)了國家法與民間法互動!耙(guī)避制定法的過程成了一個學(xué)習(xí)、了解甚至研究國家制定法的過程!边@也是一個國家法被遵守的過程,國家法被遵守恰恰是法律規(guī)避的后果。參見蘇力:《法治及其本土資源》,中國政法大學(xué)出版社1996年版,第41-73頁。

  [4] 強世功:《暗夜的穿越者——<法治及其本土資源>的解讀》,載賀照田編:《學(xué)術(shù)思想評論》第3期,1998年。

  [5] Edward L. Rubin, “The Nonjudicial Life of Contract: Beyond the Shadow of the Law,”Northwest University Law Review,vol. 90 (1995),pp.114-25.

  [6] Celia R. Taylor, “Self-Help in Contract Law: An Exploration and Proposal,” Wake Forest Law Review,vol 33(1998),pp.841-907.

  [7] [日]小島武司等:《司法制度的歷史與未來》,汪祖興譯,法律出版社2000年版,第24頁。

  [8] 汪永樂:《“無限防衛(wèi)權(quán)”的“惡之花”》,載http://lawsky.org/detail.asp?id=2293。本文引用所有網(wǎng)絡(luò)資源皆于2004年6月14日訪問。

  [9] 詳見徐昕:《沒有法律的秩序》,《開放時代》2003年第6期。

  [10] 我懷疑,大多數(shù)債權(quán)人是否愿意或敢于將業(yè)務(wù)委托給那些激進的收債人。

  [11] “私力”因素指公力救濟中涉及私力救濟的因素,即私力救濟動因、力量、形式等對公力救濟的影響,而非泛指一切“私”的因素。因為影響法律運作的因素很多,如法官的知識背景、經(jīng)驗、個性等,但這些不屬本文關(guān)注對象。非專業(yè)人士參與司法等“私”的因素,如治安法官、陪審員、法院的專家證人,亦排除在外。

  [12] [斯洛文尼亞]儒攀基奇:《刑法——刑罰理念批判》,何慧新等譯,中國政法大學(xué)出版社2002年版,第128頁。

  [13] 如見,Owen M. Fiss, “The Limits of Judicial Independence,”University of Miami Inter-American Law Review,vol. 25 (1993),p.1.

  [14] Robert Mnookin & Lewis Kornhauser, “Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce,” Yale Law Journal,vol. 88 (1979),pp. 950-77.

  [15] Howard S. Erlanger,Elizabeth Chambliss & Marygold S. Melli,“Participation and Flexibility in Informal Processes: Cautions from the Divorce Context,” Law & Society Review,vol. 21:4(1987),pp. 585-604.

  [16] 參見王啟梁:《傳統(tǒng)法文化的斷裂與現(xiàn)代法治的真空——少數(shù)民族農(nóng)村法治秩序建構(gòu)路徑選擇的社區(qū)個案研究》,《思想戰(zhàn)線》2001年第5期,第87-93頁。

  [17] 同上注。

  [18] 如公開審理重慶綦江虹橋垮塌案時,原縣委書記張開科以證人出庭。上萬群眾自發(fā)簽名要求將張送上法庭,后張以受賄罪和玩忽職守罪被判處無期徒刑。

  [19] 葉夢珠:《閱世編》卷四。(點擊此處閱讀下一頁)

  

  [20] 如陜西興平農(nóng)民袁印博父子承包土地收獲時被發(fā)包方“摘走果實”,一審勝訴獲賠 79000元,后西安未央?yún)^(qū)法院再審反要袁氏父子賠償對方損失。他們數(shù)次到法院,“收獲的全是冷言惡語,甚至法官大人的老拳!弊詈笏麄冊诜ㄔ悍咀员M。郁東方:《袁印博父子以死諫法能否贏得司法公正》,載http://www.sinolaw.net.cn/wszh/dffy/dffy09.htm。

  [21] 如2001年8月臺北一劉姓婦女抗議判決不公自焚,載http://dailynews.dayoo.com/content/2001-08/14/content_190482.htm。

  [22] 如2002年8月,北京西城區(qū)法院審理一離婚案時,男方聲稱,財產(chǎn)分割如不符要求,要死在天安門把事情鬧大;
女方也揚言自殺,載http://www.bj148.org/news/1030514699198.html。

  [23] 如2000年11月1日,“南泰”集資案7人到法院上訪,遞交數(shù)百人簽名的請愿書,聲稱12月31日若未解決,將同家人到市委前下跪。資料來源于2002年6月我對W市法院的調(diào)查。

  [24] 浙江省高級人民法院編:《執(zhí)行改革探索與實踐》,人民法院出版社2001年版,第242頁。因公安局治安拘留所人滿為患,諸暨法院經(jīng)批準于1998年底設(shè)拘留分所,2001年5月因新拘留所建成而撤銷,期間29個月關(guān)押執(zhí)行對象2000余人。同上書,第316-318頁。1998年至2001年8月,該法院共執(zhí)結(jié)案件19178件,期間42個月,故推算上述29月內(nèi)執(zhí)結(jié)案件13241件,可得出拘留執(zhí)行對象占執(zhí)行案件比例約15.1%。

  [25] 胡杰、陳乙生:《暴力抗法:法治國家的禍害——湖南治理暴力抗法專項行動系列報道之一》,《人民法院報》2002年7月10日。

  [26] 本案例由東門廖律師提供。

  [27] 資料來源于2002年6月我對W市法院的調(diào)查,見W市中級法院99民初161號案卷。

  [28] 資料來源同上,見W市中級法院2000民初字128號案卷。

  [29] 關(guān)于私刑,參見徐昕:《論私力救濟》,清華大學(xué)博士學(xué)位論文,2003年。

  [30] [法]米歇爾·?拢骸兑(guī)訓(xùn)與懲罰》,劉北成、楊遠嬰譯,三聯(lián)書店1999年版,第45頁。

  [31] 達米安被送到廣場,用燒紅鐵鉗撕開他的胸膛和四肢上的肉,用硫磺燒焦他持弒君兇器的右手,將熔化的鉛汁、沸滾的松香、蠟和硫磺澆入撕裂的傷口,再四馬分肢,最后焚尸揚灰。同上書,第3頁。

  [32] 同上書,第17頁。

  [33] 如放逐、石砸、落崖、架刑、絞刑、斬首、車刑、四馬分尸、肢解、溺死、活埋、火刑、斷臺頭、電椅、毒氣室、槍斃等。參見[德]布魯諾·賴德爾:《死刑的文化史》,三聯(lián)書店1992年版。

  [34] 如李九蓮1977年在江西贛州被殺,先經(jīng)萬人公判大會侮辱:五花大綁,四人按跪,腳鐐,黑牌,針藥麻醉,竹筒塞入口中;
后游街示眾;
行刑者先射腿令其下跪;
曝尸荒野后又被看客割去乳房和陰部。參見筱敏:《死刑的立論》,《天涯》1999年第1期。

  [35] 余劉文、陳海:《山西割舌案真相:虐待上訪者兇手是誰?》,《南方周末》2001年3月1日。

  [36] 《刑法》有刑訊逼供罪(第247條)、暴力取證罪(第247條)和體罰虐待被監(jiān)管人員罪(第248條) 三個罪名。《刑事訴訟法》第43條規(guī)定嚴禁刑訊逼供,第46條規(guī)定,“只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認定被告人有罪和處以刑罰!薄毒旆ā返24條、《法官法》第32條、《檢察官法》第35條、《國家安全法》第32條、《監(jiān)獄法》第14條皆規(guī)定不得“刑訊逼供”!秶屹r償法》規(guī)定公民受酷刑可請求國家賠償!吨伟补芾硖幜P條例》、《看守所條例》、《公安機關(guān)人民警察執(zhí)法過錯責任追究規(guī)定》等亦有相關(guān)規(guī)定。

  [37] 以近年來警察刑訊逼供制造多起“處女嫖娼/賣淫案”為例,如2001年1月8日,陜西涇陽蔣路鄉(xiāng)派出所民警對19歲少女麻旦旦刑訊逼供 23小時,1月9日以“嫖娼”為由決定對其拘留15天。參見陳杰人:《麻旦旦的悲劇——反思處女嫖娼案中法律的尷尬》,《中國青年報》2001年8月8日。又如,2001年12月東營公安聯(lián)防人員制造張旦賣淫案,參見,《齊魯晚報》2001年12月18日;
2003年3月江蘇鹽城市城東派出所制造金磊賣淫案,經(jīng)檢查金磊處女膜完好,而鹽城市公安局說:處女也可賣淫,載http://www.people.com.cn/GB/guandian/27/20020516/729511.html。

  [38] 如2001年3月16日,臺北警局警員馮德明以查案為名,對一名15歲女學(xué)生用私刑,在其乳溝內(nèi)烙字,載http://psyche.netbig.com/sex/s4/1972/20010710/106036.htm。

  [39] 如原湖南省邵陽市西區(qū)區(qū)委書記劉路賢、副區(qū)長禹洪峰被檢察機關(guān)屈打成招。參見羅海藩:《強化監(jiān)督職能,促進依法治省》,載http://www.people.com.cn/zgrdxw/zhuanti/sjrdzth1101/df/hunan.html。

  [40] 如浙江天臺縣紀委干部陳家躍等4人對中共臺州市紀委采取“兩規(guī)”措施的陳安稷非法拘禁45天后又活活打死,載http://book.people.com.cn/gb/paper85/58/class008500002/hwz38184.htm。

  [41] 如遼寧七法官暴打當事人,參見章敬平:《傳媒之眼看腐敗》,《南風窗》2002年年終特稿,http://www.nfcmag.com/news/newsdisp.php3?NewsId=147;
重慶市長壽區(qū)法院雙龍法庭法官陳躍寧因當事人一句臟話當庭銬打當事人,載http://www.law.com.cn/pg/newsShow.php?Id=2113。

  [42] [英]阿克頓:《自由與權(quán)力》,候健、范亞鋒譯,商務(wù)印書館2001年版,第342頁。

  [43] 如2002年10月30日香港《東周刊》第521期封面刊載女星受虐裸照事件,提出“媒體監(jiān)督社會,誰來監(jiān)督媒體”的問題。

  [44] 如四川“夾江打假案”暴露了新聞與司法的沖突,參見朱元濤:《夾江打假案,欣喜還是悲哀?》,《中國律師報》1996年5月8日。又如所謂“公序良俗第一案”張學(xué)英訴蔣倫芳遺囑繼承權(quán)糾紛,參見中評網(wǎng)專題討論:《名詞“二奶”與女性尊嚴》,載http://www.china-review.com/tbzt/zlen.asp。關(guān)于傳媒與司法的關(guān)系,如見張志銘:《傳媒與司法的關(guān)系——從制度原理分析》,《中外法學(xué)》2000 年第1期;
陳斯喜、劉松山:《沖突與平衡:媒體監(jiān)督與司法獨立》,載信春鷹編:《公法》第三卷,法律出版社2001年版,第42-70頁。

  [45] 野山閑水2000年4月14日自述:某當事人從行業(yè)自律極差的法官處得知合議結(jié)果不能完全滿足其訴訟請求,便糾集曾是其部下而今轉(zhuǎn)業(yè)后進入省、市兩級檢察院的鐵哥們,商議要對本法官進行“反貪偵查”。本法官得到朋友的通報后,已例行公事地作了匯報,并迅速地作好一切私力救濟的準備。一旦對手啟動“程序”,本法官將毫不手軟地予以同態(tài)復(fù)仇。抽空寫下這具有公益性質(zhì)的公示,并長期有效,直至法官的合法權(quán)益切實得到有效保障時失效。載http://jc.gov.cn/personal/ysxs/spzj/spzj12.htm。

  [46] 該宣言也激起了熱烈討論,同上注。

  [47] 參見[意]莫諾·卡佩萊蒂編:《福利國家與接近正義》,劉俊祥等譯,法律出版社2000年版,第132頁。

  [48] 如見,George Fisher, Plea Bargainings Triumph: A History of Plea Bargaining in America, (Stanford, CA:Stanford University Press,2003).

  [49] [美]彼得·倫斯特洛姆編:《美國法律辭典》,賀衛(wèi)方等譯,中國政法大學(xué)出版社1998年版,第191頁。

  [50] 2002年4月11日牡丹江鐵路運輸法院認可辯訴交易,調(diào)解被告孟廣虎賠償被害人4萬元,判其有期徒刑3年、緩刑3年。參見,《國內(nèi)訴辯交易第一案審結(jié)》,《法制日報》2002年4月19日。

  [51] 顧駿等:《社區(qū)調(diào)解與社會穩(wěn)定:上海盧灣區(qū)五里橋街道研究報告》,上海大學(xué)出版社2000版。

  [52] 1989年以來,人民調(diào)解組織調(diào)解各類民間糾紛近8000萬件,防止民轉(zhuǎn)刑70余萬件,阻止群體性械斗40萬起。僅2001年就調(diào)解民間糾紛600多萬件,防止民轉(zhuǎn)刑5萬多起,化解和疏導(dǎo)群體性上訪4萬多起!稄11月起人民調(diào)解協(xié)議將具有法律約束力》,新華社北京2002年9月27日電。

  [53] [日]小島武司:《仲裁——一種私設(shè)裁判》,林劍鋒譯,載陳剛主編:《比較民事訴訟法》1999年第1卷,西南政法大學(xué),第83-88頁。

  [54] 如見韓。骸冬F(xiàn)代國際商事仲裁法的理論與實踐》,法律出版社1993年版,第一章。

  [55] [英]施米托夫:《國際貿(mào)易法文選》,趙秀文譯,中國大百科全書出版社1993年版,第598頁。

  [56] 趙。骸秶H商事仲裁的司法監(jiān)督》,法律出版社2000年版,第3頁。

  [57] 桑德斯:《國際商事仲裁》序言第9-13頁。轉(zhuǎn)引自施米托夫:《國際貿(mào)易法文選》,第598頁。

  [58] 這一概念源于美國1930年代勞動爭議的解決,此后經(jīng)歷了60年代開始的社區(qū)自治性糾紛解決運動、70年代末開始的法院案件管理運動、企業(yè)間協(xié)作性糾紛解決運動,以及90年代的評價性ADR程序等。參見范愉:《非訴訟糾紛解決機制研究》,中國人民大學(xué)出版社2000年版。

  [59] Bruce E. Meyerson & Corinne Cooper ed., A Drafter"s Guide To Alternative Dispute Resolution, America Bar Association, 1991, pp.8-11.

  [60] 范愉:《非訴訟糾紛解決機制研究》,第11-12頁。

  [61] 如見,《美私人監(jiān)獄越來越火》,《環(huán)球時報》2002年3月28日第2版。

  [62] 如通用公司有4200名私人警察,警力設(shè)置比美國5個普通城市警力還多;
福特公司為防范工業(yè)間諜設(shè)置了24個類似于聯(lián)邦調(diào)查局的機構(gòu)。

  [63] [美]布魯斯·本森:《沒有政府的正義:中世紀歐洲商人法庭及其現(xiàn)代版本》,徐昕、徐昀譯,載史際春主編:《經(jīng)濟法學(xué)評論》第3卷,中國法制出版社2003年版,第75-110頁。

  [64] 如《瑞士債務(wù)法》第52條、《德國民法典》第229-231條、我國臺灣《民法》第151-152條。

  [65] 參見《德國民法典》第859條“占有人的自助”,第860條規(guī)定“占有使用人的自助”,第867條規(guī)定“占有人的追訴權(quán)”;
《瑞士民法典》第926條;
我國臺灣《民法》第960、961條;
梁慧星主持的《物權(quán)法草案建議稿》第429條;
王利明主持的《物權(quán)法草案建議稿》第570條。

  [66] 如韓國《刑法典》第23條。

  [67] 2004年5月1日起施行的《道路交通安全法》第70條第2、3款規(guī)定:“在道路上發(fā)生交通事故,未造成人身傷亡,當事人對事實及成因無爭議的,可以即行撤離現(xiàn)場,恢復(fù)交通,自行協(xié)商處理損害賠償事宜……在道路上發(fā)生交通事故,僅造成輕微財產(chǎn)損失,并且基本事實清楚的,當事人應(yīng)當先撤離現(xiàn)場再進行協(xié)商處理。”

  [68] 參見徐昕:《英國民事訴訟與民事司法改革》,中國政法大學(xué)出版社2002年版,第210、394、473頁。

  

  徐昕:“私力救濟與公力救濟的交錯:一個法理的闡釋”,《法制與社會發(fā)展》2004年第4期( CSSCI ),1.7萬字,《中國社會科學(xué)文摘》2004年第6期論點摘要

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