蕭瀚:鄧玉嬌事件評(píng)論之一
發(fā)布時(shí)間:2020-06-20 來源: 歷史回眸 點(diǎn)擊:
只要辯護(hù)人無法介入偵查階段,任何對(duì)鄧玉嬌的不利指控,都應(yīng)反對(duì)
中國的刑事司法一直是月朦朧鳥朦朧的玩意兒,為什么?
因?yàn)椤缎淌略V訟法》第三十三條的規(guī)定:
“公訴案件自案件移送審查起訴之日起,犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人。自訴案件的被告人有權(quán)隨時(shí)委托辯護(hù)人。”
“人民檢察院自收到移送審查起訴的案件材料之日起三日以內(nèi),應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人。人民法院自受理自訴案件之日起三日以內(nèi),應(yīng)當(dāng)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。”
上述規(guī)定意味著什么?
意味著辯護(hù)人——無論是律師辯護(hù)還是非律師辯護(hù)——都不能在偵查階段介入刑事司法程序。換句話說,辯護(hù)人和偵查人員在關(guān)于刑事案件的調(diào)查方面,訴訟權(quán)利不是平等的;
再換句話說,就是在調(diào)查案件時(shí),對(duì)犯罪嫌疑人不利的偵查有特權(quán)!什么特權(quán)?就是控制證據(jù)材料的特權(quán),這意味著偵查人員可以根據(jù)自己的需要,對(duì)案件的證據(jù)材料進(jìn)行篩選,其篩選過程沒有任何監(jiān)督。
以憲政最起碼的正當(dāng)程序原則看,具有司法職能的政府部門在對(duì)公民進(jìn)行刑事調(diào)查時(shí),應(yīng)該與該公民的辯護(hù)人共享司法資源,這其中就有最關(guān)鍵的證據(jù)材料。而《刑訴法》第三十三條極其無恥地公然規(guī)定在對(duì)公民進(jìn)行刑事調(diào)查時(shí),由控方獨(dú)享司法資源,由控方完全單方地全面完整地掌控證據(jù)材料。辯護(hù)人只有在控方提出控告之后,才能就控方給定的證據(jù)螺螄殼里做道場,這種情況下,辯護(hù)人唯一可能有所作為的前提是控方的技術(shù)性失誤,幸好中國的公安和檢察機(jī)關(guān)并沒有那么敬業(yè),不然的話還有哪個(gè)被冤枉的犯罪嫌疑人有活路?
《刑訴法》第三十三條是一條不折不扣的惡法!
在震驚社會(huì)的鄧玉嬌事件中,目前警方通報(bào)的內(nèi)容和最初的消息之間存在很大出入,警方的立案偵查方向是“涉嫌故意殺人罪”,而最初的消息卻顯示著明顯的正當(dāng)防衛(wèi)特征。于是,這起案件的爭點(diǎn)就指向一個(gè)問題:鄧貴大等三人對(duì)鄧玉嬌所作所為到底是正在發(fā)生的強(qiáng)奸未遂案,還是一般性的服務(wù)供需矛盾?
這樣的爭論在單獨(dú)由警方控制下的調(diào)查會(huì)有什么樣的結(jié)果?
顯然,調(diào)查結(jié)果取決于巴東縣政府打算把這個(gè)案子做成什么案件!
調(diào)查此案的巴東縣公安局毫無疑問聽命于縣政府領(lǐng)導(dǎo),現(xiàn)在既然是以“涉嫌故意殺人罪”作為立案基調(diào),在律師無法介入案件偵查階段這一前提下,也就是上述《刑事訴訟法》第三十三條規(guī)定的前提下,我們能相信他們對(duì)鄧玉嬌任何不利的指控嗎?
答案很簡單,只要辯護(hù)人無法介入偵查階段,任何對(duì)鄧玉嬌的不利指控,都是我們應(yīng)該反對(duì)的。
《刑訴法》總則雖然規(guī)定了無罪推定原則,但如果沒有相應(yīng)的正當(dāng)程序配合,這“無罪推定”只是人權(quán)的紙上富貴,而目前就是這樣的狀態(tài)。
鑒于上述,現(xiàn)在最需要警惕的是:巴東縣政府會(huì)不會(huì)出于本位利益,在尊重民意的假象下,不斷拋出各種說法,敷衍民意,誤導(dǎo)民意,最后將鄧玉嬌推上死刑定罪的道路(或者把她鑒定成精神病人,坐另一種甚至可能更可怕的監(jiān)獄)——而律師則受制于《刑訴法》第三十三條望證據(jù)興嘆。
2009年5月22日於追遠(yuǎn)堂
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