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信春鷹:中國(guó)是否需要司法能動(dòng)主義

發(fā)布時(shí)間:2020-05-23 來源: 感悟愛情 點(diǎn)擊:

  

  根據(jù)辭典的解釋,司法能動(dòng)主義是“一種司法哲學(xué)?它促使法官為了推動(dòng)新的進(jìn)步的社會(huì)政策偏離嚴(yán)格遵循先例的原則”,這些進(jìn)步的和新的社會(huì)政策經(jīng)常與人們期待的上訴法官所受到的限制不一致。司法能動(dòng)主義的共同標(biāo)志是法官更多地把自己看做社會(huì)工程師而不是單純適用規(guī)則的法官。而“那些旨在建造社會(huì)工程的判決有時(shí)候表現(xiàn)為對(duì)立法和行政權(quán)力的侵犯”。

  

  根據(jù)這個(gè)定義,長(zhǎng)期以來?司法能動(dòng)主義和中國(guó)的司法幾乎完全不相干。它的老家是美國(guó)最高法院。20世紀(jì)60年代,美國(guó)最高法院在動(dòng)蕩的社會(huì)矛盾中主動(dòng)承擔(dān)了社會(huì)工程師的角色,通過判決的方式對(duì)少數(shù)民族的受教育權(quán)、公民善良違法等憲法權(quán)利確立了普遍原則。盡管有司法被動(dòng)主義作為其對(duì)立面,但由于它是司法精英推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的一種方式,在美國(guó)和其他西方國(guó)家仍然具有很強(qiáng)的生命力。另一方面,它又是普通法制度的產(chǎn)品,是“法官造法”的一種形式,其含義是,在沒有先例可循或者遇到疑難案件時(shí),司法能動(dòng)主義允許法官造法,是法官創(chuàng)造性的表現(xiàn)方式。而我國(guó)的法院,至少在文字上除了恪守大陸法系對(duì)法官的教條之外,還受到憲法體制的嚴(yán)格約束。從理論上說,我國(guó)的法律意識(shí)形態(tài)不主張法院或者法官創(chuàng)造規(guī)則,而只是在法律適用的過程中解釋和適用規(guī)則。1979年通過、1983年修改的人民法院組織法第三十三條規(guī)定:“最高法院對(duì)于在審判過程中如何具體應(yīng)用法律、法令的問題,進(jìn)行解釋!保保梗福蹦甑谖鍖萌珖(guó)人民代表大會(huì)第19次常委會(huì)通過的《關(guān)于加強(qiáng)法律解釋工作的決議》規(guī)定:“凡屬于法院審判工作或檢察院檢察工作中具體應(yīng)用法律、法令的問題,分別由最高人民法院和最高人民檢察院進(jìn)行解釋!

  

  但是,人們都知道,中國(guó)的法官在解釋法律方面的自由裁量權(quán)一點(diǎn)都不比普通法系的同事們少。恰恰相反,由于我國(guó)立法長(zhǎng)期以來遵循“宜粗不宜細(xì)”的原則,故每個(gè)法律頒布實(shí)施之后,緊隨其后的就是司法解釋,有的司法解釋的內(nèi)容遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了法律本身的體積。此外,實(shí)踐中對(duì)法律適用的一致性問題沒有足夠的重視,法官們很少受先例的約束,所以,“法官造法”的事實(shí)不僅是客觀存在的,而且有日益擴(kuò)張的趨勢(shì)。特別是最高人民法院的司法解釋,近年來實(shí)際上成為立法的重要補(bǔ)充和發(fā)展!胺ü籴尫ā焙汀胺ü僭旆ā钡慕缦迣(shí)在是很難劃清楚的。

  

  2001年最高人民法院作出了兩個(gè)具有深遠(yuǎn)社會(huì)影響的司法解釋,它們從技術(shù)指標(biāo)和社會(huì)影響上都符合司法能動(dòng)主義的標(biāo)準(zhǔn)。

  

  第一個(gè)案件發(fā)生在四川省。在侵害發(fā)生過程中,被侵害人曾經(jīng)跑到派出所求救被值班民警拒絕,后派出所又提出收“保護(hù)費(fèi)”,導(dǎo)致被侵害人被肇事者打成殘疾。被害人因公安機(jī)關(guān)不作為導(dǎo)致人身和財(cái)產(chǎn)遭受侵害,訴諸法院,要求公安機(jī)關(guān)予以賠償。一審法院認(rèn)為,此訴訟請(qǐng)求沒有法律根據(jù),裁定“中止訴訟”。當(dāng)事人不服,上訴至四川省南充市中級(jí)人民法院。后經(jīng)四川省高級(jí)人民法院向最高人民法院提出《關(guān)于公安機(jī)關(guān)不履行法定行政職責(zé)是否承擔(dān)行政賠償責(zé)任的問題的請(qǐng)示》,2001年6月26日,最高人民法院審判委員會(huì)就此案作出回復(fù):“由于公安機(jī)關(guān)不履行法定行政職責(zé),致使公民、法人和其他組織的合法權(quán)益遭受損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行政賠償責(zé)任。在確定賠償?shù)臄?shù)額時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮該不履行法定職責(zé)的行為在損害發(fā)生過程和結(jié)果中所起的作用等因素!

  

  這個(gè)司法解釋的意義非常重大。首先,由法院通過司法解釋明確行政機(jī)關(guān)因不作為而造成對(duì)公民權(quán)利損害的行為承擔(dān)行政賠償責(zé)任,填補(bǔ)了立法的空白。在我國(guó)的法律和行政法規(guī)中,對(duì)行政機(jī)關(guān)不作為均沒有懲罰性規(guī)定,這在一定程度上導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)生活中公民對(duì)行政機(jī)關(guān)的不作為束手無策。在本案中,警察機(jī)關(guān)面對(duì)被侵害者生命和財(cái)產(chǎn)的安全所遭受的現(xiàn)實(shí)侵害表現(xiàn)出來的冷漠令人吃驚。盡管該案性質(zhì)很特殊,但是,現(xiàn)實(shí)生活中公安機(jī)關(guān)對(duì)公民報(bào)案不立案,立案不查案的情況很普遍。如果沒有最高人民法院的這個(gè)司法解釋,被侵害人的訴訟請(qǐng)求就沒有法律根據(jù)。一審法院裁定不受理當(dāng)事人訴訟請(qǐng)求的理由就是“原告請(qǐng)求追究被告人瀆職的行政、刑事責(zé)任,不屬于人民法院管轄”?梢哉f,最高人民法院的這個(gè)司法解釋通過對(duì)個(gè)案的解釋確定了一個(gè)一般普遍的規(guī)則。其次,這項(xiàng)司法解釋不僅確立了規(guī)則,而且改變了通行的權(quán)力觀念。按照我國(guó)傳統(tǒng)的“公、檢、法”的排列,“公”為老大,除非公安機(jī)關(guān)真正成為被告而被法院裁判敗訴。在法定的“公檢法”三機(jī)關(guān)的關(guān)系中,法院亦沒有以制定規(guī)則的方式約束警察權(quán)力的法律責(zé)任。所以,按照本文開頭提到的標(biāo)準(zhǔn),這個(gè)司法解釋應(yīng)該是典型的司法能動(dòng)主義。

  

  第二個(gè)司法解釋就是2001年6月28日最高人民法院審判委員會(huì)對(duì)山東省高級(jí)人民法院關(guān)于一起冒名頂替上學(xué)案適用法律問題的請(qǐng)示的批復(fù)。此批復(fù)發(fā)表后被媒體稱為“憲法司法化第一案”。對(duì)于此案的性質(zhì),學(xué)術(shù)界仁者見仁,智者見智。有人認(rèn)為此案不過是一般的民事侵權(quán)案件;
也有人認(rèn)為是憲法權(quán)利案件;
由于此案涉及了滕州市教育委員會(huì)和其他公法實(shí)體,所以還有人認(rèn)為此案屬于行政訴訟案件。由于滕州市教育委員會(huì)等機(jī)構(gòu)在此冒名頂替上學(xué)案件中扮演了什么角色媒體披露得不是很清楚,所以后一種觀點(diǎn)并沒有得到充分的討論。

  

  最高人民法院審判委員會(huì)的批復(fù)明確定義了這是一起“憲法所保護(hù)的公民的受教育權(quán)”的案件。對(duì)于此批復(fù)的重要意義,最高人民法院民一庭庭長(zhǎng)黃松有認(rèn)為,第一是“開創(chuàng)了法院保護(hù)公民依照憲法規(guī)定享有的基本權(quán)利之先河”;
第二是“創(chuàng)造了憲法司法化”的先例;
第三是“首次正式提出以民法方法保護(hù)公民在憲法上的基本權(quán)利”(見人民法院報(bào)2001年8月13日法治時(shí)代版)?梢,最高人民法院的批復(fù)是在明確的指導(dǎo)思想下作出的,體現(xiàn)了司法機(jī)關(guān)試圖通過司法解釋來糾正某些普遍性社會(huì)問題的努力。而在這個(gè)特定的領(lǐng)域中,普遍性的問題就是某些憲法權(quán)利在司法實(shí)踐中的“睡眠”或者“半睡眠”狀態(tài)。

  

  司法能動(dòng)主義產(chǎn)生的條件,首先是司法精英解釋群體的存在。這些司法精英清楚地了解國(guó)家立法和社會(huì)現(xiàn)實(shí)之間的距離,具有強(qiáng)烈的使命感,理解社會(huì)全面進(jìn)步的價(jià)值,希望通過司法解釋迅速地補(bǔ)充立法的缺陷和不足。其次,社會(huì)對(duì)通過司法解釋完善國(guó)家的法治體系具有高度的期待。這種期待和司法精英形成強(qiáng)烈的互動(dòng)。第三是通過具體案件的審理所產(chǎn)生的對(duì)普遍規(guī)則的要求。立法是一項(xiàng)復(fù)雜的工程,從立法提案到法律通過需要一系列的民主程序,民主程序中的不同利益集團(tuán)對(duì)立法的不同要求經(jīng)常會(huì)使得社會(huì)迫切需要的法律難以通過。而在這種條件下,通過司法解釋產(chǎn)生出規(guī)則的成本要小得多,效率也高得多。

  

  根據(jù)以上分析,司法能動(dòng)主義在我國(guó)不僅有可能性,而且有必要性。經(jīng)過多年的人才積累,最高人民法院已經(jīng)積聚了一批司法解釋精英。他們不僅有學(xué)識(shí),掌握解釋的技術(shù),而且有社會(huì)責(zé)任感。此外,社會(huì)對(duì)司法機(jī)關(guān)在我國(guó)權(quán)力體制中的地位和作用有很高的期待,社會(huì)對(duì)司法改革的普遍關(guān)注就說明了這一點(diǎn)。第三,經(jīng)過20多年依法治國(guó)的實(shí)踐,社會(huì)和公民的法治意識(shí)普遍提高,司法權(quán)威逐步樹立。當(dāng)然,我們也要意識(shí)到司法能動(dòng)主義的另一種可能性,那就是司法專斷。畢竟司法解釋沒有民主程序,解釋者的個(gè)人觀點(diǎn)、知識(shí)結(jié)構(gòu)和對(duì)案件認(rèn)識(shí)的偏差都可能導(dǎo)致更大面積的司法不公。防止這樣的問題,解釋的原則和技術(shù)規(guī)則是十分重要的,比如同類案件司法解釋的一致性,司法解釋與憲法原則的一致性等。

  

  希望司法能動(dòng)主義成為我國(guó)法治建設(shè)過程中的一道風(fēng)景。(人民法院報(bào))

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